文 | 俞飛(首發(fā)于《法治周末》)
來源 |?俞飛的法律博客
萬眾期待的三星訴蘋果案,10月中旬在美國最高法院打響。這是美國外觀設(shè)計專利訴訟時隔131年,再次來到最高法院殿堂。
美國何以成為專利大國?三星與蘋果這場世紀(jì)官司,誰是誰非?美國司法部與多家高科技公司一反常態(tài)支持三星,究竟有何隱情?
“在美國建立聯(lián)邦制政府前,給發(fā)明授予專利的做法已為人們熟悉,并運用了好幾個世紀(jì)。專利這種法律形式,至少在英國,已經(jīng)是歷史悠久的老古董了。”
美國是世界上最早實施《專利法》的國家之一,專利的歷史幾乎與建國史同步。1787年參加制憲會議的南卡羅來納州的代表平克尼倡議增加“給有用的發(fā)明授予專利,保障作者一定期限的排他性權(quán)利”。弗吉尼亞州代表麥迪遜建議“通過授予獎金和制度規(guī)定,鼓勵有用知識與發(fā)明的進(jìn)步”。
就在這時,輪船發(fā)明人菲奇邀請制憲代表約翰遜,參加他在費城特拉華河中舉行的輪船實驗。約翰遜又邀請多位代表同行。8月22日,制憲會議休會,輪船蒸汽馬達(dá)開動后,一干制憲代表受邀登船,日后成為最高法院大法官的埃爾斯沃斯還興致勃勃的親自駕船。
菲奇現(xiàn)身說法,強化了人們對專利作用的認(rèn)識,“專利條款”毫無爭議地入憲。美國憲法第1條第8款第8項,白紙黑字規(guī)定:“國會有權(quán)授予作者和發(fā)明人對其作品和發(fā)明一定期限內(nèi)的專有權(quán),以促進(jìn)科學(xué)和實用技術(shù)的進(jìn)步。”
1790年國會通過第一部《專利法》,華盛頓總統(tǒng)簽字生效。三年后頒布第二部《專利法》,刪除發(fā)明應(yīng)該“非常有用且重要”的要求,以注冊制取代了審查制。此后43年,美國注冊了約1萬項專利。早在1807年,美國專利授權(quán)量一舉超過英國。
美國法院宣稱:“保護(hù)陽光下一切人造事物。”1792年巴恩斯提出“每一個美國人都有要求其創(chuàng)新成果獲得國家權(quán)力部門保護(hù)的憲法權(quán)利”。一生獲得三項專利的馬克吐溫,高度贊揚專利制度:“我管理政府的第一天要做的第一件正式的事,就是建立專利局。因為我知道,一個沒有專利局和專利法的國家,就像一個螃蟹,只能向旁邊走走或向后退,而不能向前行進(jìn)。”
1849年林肯拿下美國第6469號專利——一種越過淺灘的充氣浮船,專利律師出身的他,代理多起專利案件。他的名言:“專利制度給天才之火添加利益之油”,廣受傳頌。
二百余年蓬勃發(fā)展的專利法,堪稱美國強國夢的獨門秘籍。無怪乎,1900年,日本專利局局長赴美考察后,感慨:“試看世界上哪些國家最富強,我應(yīng)與之并駕齊驅(qū)。美國致強原因何在?依吾人觀察,乃專利使然。”美國法學(xué)家伊凡強調(diào):“過去一百年內(nèi),世界上最進(jìn)步的國家,是以專利制度鼓勵發(fā)明人的三個國家,美國正是其中翹楚。”
1842年美國修改《專利法》,破天荒增加對外觀設(shè)計的專利保護(hù)。法案規(guī)定:“任何人,通過自己的勤奮、智慧、努力和資金,發(fā)明了任何新的創(chuàng)造性的設(shè)計”,即可獲得一項設(shè)計專利,設(shè)計專利的保護(hù)期限為七年。1842年,紐約的布魯斯因其印刷活字獲得美國第一號設(shè)計專利,到1965年,美國共授予20余萬件設(shè)計專利。
2011年4月,蘋果公司一紙訴狀,將三星公司告上美國加州法庭,理由是被告系列手機,“生搬硬套”地抄襲iPhone的設(shè)計(四邊形外觀圓角設(shè)計、邊框設(shè)計、16個網(wǎng)格圖標(biāo)設(shè)計專利),有目共睹,難逃法網(wǎng)。
祭出專利戰(zhàn)高招,蘋果死咬老對手,就是想利用專利法的規(guī)定,在美國禁售三星系列手機。
次年8月圣何塞聯(lián)邦法院開庭,法庭被前來觀戰(zhàn)的律師和記者擠得水泄不通。開庭陳述階段,蘋果三星雙方律師各執(zhí)一詞,攻防激烈。
原告律師麥克希尼展示了三星內(nèi)部分析文檔,其中提到iPhone的硬件“很容易抄襲”,一口咬定三星刻意抄襲iPhone的滑動和多點觸控功能。他將三星2006年的老款手機和2010年的新款智能手機放在一起進(jìn)行了對比。“關(guān)鍵的問題是,三星是如何將老款手機變成這些新款手機的?蘋果是一家成功的公司,它必須在自家財產(chǎn)被偷盜時捍衛(wèi)自己的權(quán)利。當(dāng)人們抄襲藝術(shù)家的設(shè)計時,藝術(shù)家是不可能笑出來的。”
三星沒有提供直接相關(guān)的專利設(shè)計證人,而派出不了解設(shè)計的工程師應(yīng)答,表明三星并非原創(chuàng)設(shè)計。麥克希尼最后表示:“三星在美國出售了2270萬部智能手機和平板電腦,獲得了81.6億美元的營收,蘋果要求三星賠償25億美元損失。”
“所有的公司都有類似的文件。這是競爭,這就是我們在美國所做的事情。”三星律師范霍恩反駁,“市場應(yīng)該是鼓勵競爭而非壟斷,長方形大屏幕手機并非蘋果專利,就像現(xiàn)在的電視都是四方形大屏幕一樣,屬于科技進(jìn)步的一部分而非抄襲。”
律師一一點出蘋果證人證詞不合理之處,重申:三星并未抄襲iPhone,“許多iPhone功能,如其極簡風(fēng)格的設(shè)計,早在iPhone發(fā)布之前就已經(jīng)問世。”
“智能手機是高端消費產(chǎn)品,民眾在決定購買前一定會先作研究,不至于有買錯品牌的情況發(fā)生。”范霍恩現(xiàn)場啟動手機,向陪審員展示開啟電源后,會先出現(xiàn)三星商標(biāo)與安卓動畫,然后出現(xiàn)主屏幕。消費者不可能不知道自己買的不是蘋果產(chǎn)品,沒有混淆之說。
“商業(yè)上的成功和發(fā)明某一樣?xùn)|西是有區(qū)別的。”范霍恩律師告訴陪審團,“三星并不是抄襲者,iPhone的早期原型機Johnny是抄襲索尼的。”他提醒陪審員,拿全美國市場營業(yè)額的81億美元當(dāng)作是賠償金額的依據(jù)并不合理。
庭審結(jié)束,經(jīng)過21小時馬拉松式討論,九人陪審團選擇與蘋果站在同一陣線,裁定三星恣意侵犯蘋果設(shè)計專利權(quán),必須賠償10.5億美元。對于三星的反訴,未發(fā)現(xiàn)蘋果侵害三星的任何權(quán)利,三星索賠的4.21億美元,一毛也拿不到。
得知判決結(jié)果,三星發(fā)表聲明:“今天的判決不應(yīng)該被視為是蘋果的勝利,而是美國消費者的損失。此判決將會導(dǎo)致選擇變少,創(chuàng)新也更少,并可能導(dǎo)致手機價格更高。不幸的是專利法被操弄,以至于一個公司壟斷圓弧四角的長方形,以及三星與其他公司每日不斷改進(jìn)的科技。消費者有權(quán)利選擇,他們也知道購買三星產(chǎn)品時到手的是什么。這不是此案的最后結(jié)論,也不是法院專利的最終戰(zhàn)。”
大喊冤枉的三星上訴到底。2015年上訴法院將賠償金降至5.48億美元。法官表示只能對專利法作字面解釋,公共政策問題應(yīng)由國會修法解決。
三星選擇設(shè)計專利賠償部分,堅持告到最高法院。核心問題是:外觀設(shè)計專利是否扼殺設(shè)計創(chuàng)新?三星侵權(quán)手機賠償全部利潤是否公平?
鑒于外觀設(shè)計專利訴訟一旦遭濫用,后患無窮,美國司法部作為“法庭之友”,強調(diào)法條中規(guī)定設(shè)計專利侵權(quán)將賠償全部利潤,但生產(chǎn)的產(chǎn)品并不一定等同于最終產(chǎn)品,有時可能只是最終產(chǎn)品的一個配件。最高法院應(yīng)當(dāng)撤銷先前判決,將案件發(fā)回重審。
高科技產(chǎn)品的性能才是銷量的主要保證,外觀設(shè)計的影響再大,也絕不可能排除功能性所有的功勞。對外觀設(shè)計的過度保護(hù),已不適用于電子時代,甚至催生出“專利流氓”。
Google、?Facebook?、HP、ebay、Dell力挺三星,“蘋果越過了現(xiàn)代科技的邊界。法院判決使設(shè)計專利變得過于強大,而且賠償全部利潤完全不符合高科技多部件產(chǎn)品的現(xiàn)實。不利于三星的裁定將引發(fā)眾多不合理的后果,并對其他公司產(chǎn)生毀滅性的影響。”
美國計算機與通信行業(yè)協(xié)會警告:“如果維持原判,那么以收購專利,然后發(fā)起起訴為經(jīng)營模式的控股公司就可能利用設(shè)計專利來大舉攻擊Netflix、亞馬遜和Facebook。”
俄克拉荷馬大學(xué)法學(xué)院教授、設(shè)計專利權(quán)威人士莎拉指出,三星的一個策略立足點是告訴最高法院,和普通發(fā)明專利相比,“設(shè)計專利并無特殊之處”。判斷設(shè)計專利遭侵犯后的損失,要基于該專利對產(chǎn)品的貢獻(xiàn)。
多名設(shè)計師則鼎力支持蘋果,“人是視覺動物,蘋果獨特的外觀設(shè)計是促進(jìn)消費者購買的動力,三星的抄襲將會使蘋果的銷量受到影響。”本案可能徹底改變設(shè)計師在各個行業(yè)中的地位,極大地降低設(shè)計專利的含金量。三星上訴成功,可能帶來抄襲浪潮和知識產(chǎn)權(quán)危機。
10月11日最高法院開庭。首席大法官羅伯茨感慨:“或許我沒能抓住案件的難點。但是對于我來講,設(shè)計專利只是應(yīng)用在手機的外部,而不能應(yīng)用于所有的芯片,線纜等。因此,不應(yīng)當(dāng)以手機的全部利潤來計算設(shè)計專利賠償金額。”一錘定音,這意味著接下來的審理,明顯對三星公司有利。
大法官布雷耶贊同:“比如說,墻紙侵權(quán),可以使用全部利潤進(jìn)行賠償;但如果是侵犯引擎蓋上的勞斯萊斯標(biāo)識,不能因此而獲得整臺轎車的利潤。”他建議使用谷歌等公司在“法庭之友意見陳述”中提到的可操作標(biāo)準(zhǔn),即只賠償侵權(quán)設(shè)計專利所應(yīng)得的那部分利潤。
大法官肯尼迪則質(zhì)疑,“如果使用侵權(quán)專利所產(chǎn)生的利潤來計算賠償,那么問題的關(guān)鍵在于,如果我是陪審團成員,我根本不明白該如何進(jìn)行計算。”大法官布雷耶回應(yīng):“既然雙方在這一點上有所分歧,我們也對賠償計算標(biāo)準(zhǔn)這個問題十分糾結(jié)。那么為什么不讓下級法院去審理呢?”
原來蘋果三星雙方爭議焦點的“賠償設(shè)計專利侵權(quán)產(chǎn)品的全部利潤”標(biāo)準(zhǔn),要從131年前兩家地毯公司設(shè)計專利官司談起,被告凈利潤并不清楚。最高法院認(rèn)為,外觀設(shè)計“僅僅能夠使用戶飽飽眼福”,地毯本身的用料材質(zhì)也是用戶考慮的重要因素。最高法院將此案賠償金額發(fā)回重審,并給出指導(dǎo)意見,每個案件賠多少呢?6美分。
贏了專利侵權(quán)訴訟案,專利權(quán)人只獲得6美分賠償。美國國會坐不住了,議員批判“由于設(shè)計專利侵權(quán)無法得到賠償,自從那個判決之后,專利辦公室收到的設(shè)計專利申請銳減50%”。1887年,國會修改專利法法案,“使物品能夠銷售出去的是設(shè)計”,設(shè)計專利侵權(quán)被告以其全部利潤承擔(dān)賠償責(zé)任,最最少賠償金為250美元。此后,最高法院再未審理過設(shè)計專利的案件,相關(guān)賠償規(guī)定幾經(jīng)修改,成為美國法典第289條。
國會當(dāng)年修法將舉證和賠償責(zé)任施加于侵權(quán)方,目的在于保護(hù)專利權(quán)人,鼓勵創(chuàng)新,懲戒抄襲者。當(dāng)時保護(hù)一個外觀設(shè)計專利就保護(hù)了一件產(chǎn)品的整體。但在科技高度發(fā)展的今天,一件高科技產(chǎn)品通常都包含大量外觀設(shè)計專利,侵權(quán)賠償金額該如何計算?按照法條嚴(yán)格執(zhí)行,就會出現(xiàn):一個產(chǎn)品侵犯兩件設(shè)計專利,全部利潤都不夠賠。
時至今日,美國法院依然沿用百年前舊標(biāo)準(zhǔn),這也就解釋了為什么蘋果設(shè)計專利侵權(quán)的賠償金額會遠(yuǎn)高于其他專利的賠償金額。要知道,大名鼎鼎的“滑動解鎖”發(fā)明專利,只需三星賠償300萬美元,而區(qū)區(qū)外觀設(shè)計專利,三星竟要賠償4億美元。
難怪庭審結(jié)束后,三星發(fā)表聲明:“按照蘋果方面的說法,一項智能手機設(shè)計功能專利的持有者,有權(quán)從整個手機的銷售中獲利。鑒于與智能手機有關(guān)的專利超過?20?萬項,這種裁決就低估了剩余智能手機專利持有者所作出的貢獻(xiàn)。希望最高法院能夠給出一個對設(shè)計專利法條公平合理的解釋。”
外觀設(shè)計專利究竟有沒有一百年前的國會想得那么重要,就要看最高法院八位大法官的想法。這場專利世紀(jì)官司的結(jié)局,還請拭目以待。
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第四十四條 有下列情形之一的,專利權(quán)在期限屆滿前終止:
(一)沒有按照規(guī)定繳納年費的;
(二)專利權(quán)人以書面聲明放棄其專利權(quán)的。
專利權(quán)在期限屆滿前終止的,由國務(wù)院專利行政部門登記和公告。
宣告專利權(quán)無效的決定,對在宣告專利權(quán)無效前人民法院作出并已執(zhí)行的專利侵權(quán)的判決、調(diào)解書,已經(jīng)履行或者強制執(zhí)行的專利侵權(quán)糾紛處理決定,以及已經(jīng)履行的專利實施許可合同和專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,不具有追溯力。但是因?qū)@麢?quán)人的惡意給他人造成的損失,應(yīng)當(dāng)給予賠償。
依照前款規(guī)定不返還專利侵權(quán)賠償金、專利使用費、專利權(quán)轉(zhuǎn)讓費,明顯違反公平原則的,應(yīng)當(dāng)全部或者部分返還。
2.《北京市高級人民法院關(guān)于印發(fā)<北京市高級人民法院專利侵權(quán)判定指南>的通知》
六、專利侵權(quán)抗辯
(一)專利權(quán)效力抗辯
111.被訴侵權(quán)人以專利權(quán)超過保護(hù)期、被專利權(quán)人放棄、被生效法律文書宣告無效進(jìn)行抗辯的,應(yīng)當(dāng)提供相應(yīng)的證據(jù)。
112.在侵犯專利權(quán)訴訟中,被訴侵權(quán)人以專利權(quán)不符合專利授權(quán)條件、應(yīng)當(dāng)被宣告無效進(jìn)行抗辯的,其無效宣告請求應(yīng)當(dāng)向?qū)@麖?fù)審委員會提出。
1.實用新型專利權(quán)人對于他人在實用新型專利授權(quán)公告日前實施該專利的行為,不享有請求他人停止實施的權(quán)利—–劉鴻彬與北京京聯(lián)發(fā)數(shù)控科技有限公司、天威四川硅業(yè)有限責(zé)任公司侵害實用新型專利權(quán)糾紛案
本案要旨:實用新型專利權(quán)人對于他人在實用新型專利授權(quán)公告日前實施該專利的行為,并不享有請求他人停止實施的權(quán)利。他人在實用新型專利授權(quán)公告日前實施該專利,包括制造、使用、銷售、許諾銷售和進(jìn)口實用新型專利產(chǎn)品,并不為專利法所禁止,相關(guān)實用新型專利產(chǎn)品不構(gòu)成侵權(quán)產(chǎn)品。在此情況下,對于實用新型專利授權(quán)公告日前已經(jīng)售出的產(chǎn)品的后續(xù)行為,包括使用、許諾銷售和銷售,應(yīng)當(dāng)?shù)玫皆试S。
案號:(2015)民申字第1070號
審理法院:最高人民法院
來源:《最高人民法院公報》 2016年第8期(總第238期)
2.專利權(quán)人主動放棄專利權(quán)利要求的,無權(quán)對其放棄的權(quán)利要求再主張權(quán)利—廣州美視晶瑩銀幕有限公司與(日本)泉株式會社侵犯實用新型專利權(quán)糾紛上訴案
本案要旨:專利權(quán)人在其專利的無效宣告審查階段主動對權(quán)利要求進(jìn)行了修改,刪除了某項原權(quán)利要求,則刪除的該項權(quán)利要求應(yīng)視為其自始即不存在,專利權(quán)人無權(quán)對其放棄的權(quán)利要求主張權(quán)利。
案號:(2008)高民終字第941號
審理法院:北京市高級人民法院
來源:《最高人民法院公報》 2010年第6期(總第164期)
3.?被控侵害實用新型專利權(quán)行為必須發(fā)生在實用新型專利保護(hù)期內(nèi)才有可能構(gòu)成侵權(quán)—–江門市亞泰機電科技有限公司與雷炳全侵害實用新型專利權(quán)糾紛上訴案
本案要旨:相關(guān)的生產(chǎn)銷售等行為必須是在實用新型專利權(quán)被授予后的有效保護(hù)期間內(nèi),才有可能構(gòu)成侵權(quán)。被控銷售行為發(fā)生在實用新型專利授權(quán)公告日之前,無論被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征是否落入該專利的保護(hù)范圍,根據(jù)我國專利法規(guī)定,被控侵權(quán)行為人均不需要承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。
案號:(2013)粵高法民三終字第15號
審理法院:廣東省高級人民法院
來源:2013年中國法院50件典型知識產(chǎn)權(quán)案例
4.實用新型專利權(quán)被宣告無效的,原專利權(quán)人不可以其專利權(quán)被侵害為由要求被控侵權(quán)人承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任—–郭躍飛、深圳市輝宇電器制造有限公司訴中山市德爾佳塑料電器有限公司、百榮世貿(mào)商城管理有限公司侵害實用新型專利權(quán)糾紛案
本案要旨:侵害專利權(quán)的起訴主體,不僅限于專利權(quán)人,也包括與專利權(quán)有利害關(guān)系的人。在侵害實用新型專利權(quán)糾紛中,該實用新型專利權(quán)已經(jīng)被宣告無效的,原專利權(quán)人不可以其專利權(quán)被侵害為由要求被控侵權(quán)人承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。
案號:(2010)高民終字第662號
審理法院:北京市高級人民法院
來源:法信精選
1.專利權(quán)人以書面聲明放棄其專利權(quán)
專利權(quán)是一項民事權(quán)利,專利權(quán)人有權(quán)依法取得這項民事權(quán)利,也有權(quán)處分包括放棄這項民事權(quán)利。一般情況下,專利權(quán)人是要盡力維護(hù)專利權(quán)的,但在有些情況下,比如,由于科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,迅速更新?lián)Q代,其擁有的專利已經(jīng)失去存在的實際價值,或者專利實施的效益與逐年增加的年費相比,專利權(quán)人認(rèn)為在經(jīng)濟上不合算等,專利權(quán)人也會自動要求放棄其專利權(quán)。一旦專利權(quán)人在專利期限屆滿前以書面聲明放棄其專利權(quán)的,該專利權(quán)終止。但從道理上說,如果專利權(quán)人已經(jīng)同他人訂立了專利實施許可合同,許可他人實施其專利,在合同的有效期內(nèi),如果專利權(quán)人放棄其專利權(quán),應(yīng)當(dāng)征得被許可人同意,否則會損害被許可人的利益。
專利權(quán)終止后,專利技術(shù)將進(jìn)入公共領(lǐng)域,任何人都可以不經(jīng)專利權(quán)人同意而實施該技術(shù)。因此,專利權(quán)終止的情況,應(yīng)當(dāng)通過一定的形式,使公眾能夠了解。本條第二款專門為此作了規(guī)定,按照該款規(guī)定,專利權(quán)在期限屆滿前終止的,應(yīng)由國務(wù)院專利行政部門登記和公告。
(摘自《中華人民共和國專利法釋義》,安建主編,全國人大常委會法制工作委員會編,法律出版社2009年3月出版)
2.原告專利尚未生效的抗辯
根據(jù)《專利法》的規(guī)定,在授予專利權(quán)之前,發(fā)明須經(jīng)過實質(zhì)審查,實用新型和外觀設(shè)計須經(jīng)過初步審查,在沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由后才能授予專利權(quán),由國務(wù)院專利行政部門發(fā)給相應(yīng)的專利證書,同時給予登記和公告,專利權(quán)自公告之日起生效。由于專利權(quán)的保護(hù)期限是從申請日起計算,而生效又是從公告之日起計算,因此,原告在提起訴訟時如果其專利尚處于審查階段,那么其訴訟請求是不應(yīng)當(dāng)?shù)玫街С值摹?/p>
在適用本條時需要注意,如果原告提起訴訟時雖然其涉案專利尚未生效,但在第一次法庭辯論終結(jié)前獲得公告授權(quán)的,那么原告作為專利申請人的身份已經(jīng)轉(zhuǎn)化為專利權(quán)人。此時如果被告的侵權(quán)行為發(fā)生在專利申請日之后的,那么受訴法院應(yīng)當(dāng)就被告是否構(gòu)成侵權(quán)進(jìn)行審理。如果原告在第一次法庭辯論終結(jié)前仍未獲得公告授權(quán)的,則可告知其待獲得公告授權(quán)后可就被告的侵權(quán)行為另行起訴。
(摘自:《知識產(chǎn)權(quán)審判實務(wù)技能》,齊奇主編,人民法院出版社2013年10月出版)
3.原告專利為失效專利的抗辯
失效專利,是指尚處在保護(hù)期內(nèi)的專利因某種客觀事實而導(dǎo)致失去專利效力的專利。根據(jù)《專利法》第43條、第44條的規(guī)定,繳納專利年費是專利權(quán)人的法定義務(wù),如果專利權(quán)人未按規(guī)定繳納年費的,則專利權(quán)在期限屆滿前終止。司法實踐中,專利權(quán)人以書面形式放棄專利權(quán)以致專利權(quán)失效的情形并不多見,多數(shù)還是專利權(quán)人未按時繳納年費以致專利權(quán)失效。因此,專利權(quán)人是否按時繳納專利年費關(guān)系到專利權(quán)的法律狀態(tài)是否穩(wěn)定,是法院必須主動審查的內(nèi)容。只要查明原告的涉案專利已經(jīng)處于失效狀態(tài)的,就應(yīng)當(dāng)駁回原告的訴訟請求。
在適用本條時同樣要注意查明被告侵權(quán)行為的實施時間。雖然原告起訴時其涉案專利已處于失效狀態(tài),但如果被告的侵權(quán)行為發(fā)生在原告專利權(quán)有效期內(nèi)的,且原告的起訴未過訴訟時效的,被告如果構(gòu)成侵權(quán),還是要承擔(dān)除停止侵權(quán)以外的其他民事責(zé)任。
(摘自:《知識產(chǎn)權(quán)審判實務(wù)技能》,齊奇主編,人民法院出版社2013年10月出版)
4.原告專利已進(jìn)入公有領(lǐng)域的抗辯
根據(jù)《專利法》第42條的規(guī)定,專利權(quán)的保護(hù)是有法定期限的,發(fā)明為20年,實用新型和外觀設(shè)計為10年,均從申請日起計算。超出了法定保護(hù)期限后該專利即進(jìn)入公有領(lǐng)域,任何人均可以自由實施。因此,在專利侵權(quán)訴訟中,被告可以以原告的專利已過保護(hù)期為由進(jìn)行抗辯。受訴法院如果查明原告起訴時涉案專利已過保護(hù)期限的,應(yīng)當(dāng)判決駁回原告的訴訟請求。
在審理過程中,法院應(yīng)當(dāng)注意查明被告侵權(quán)行為的發(fā)生時間。雖然原告在起訴時其涉案專利已過保護(hù)期限,但若被告的侵權(quán)行為發(fā)生在原告專利有效期內(nèi)的,被告仍應(yīng)當(dāng)就其侵權(quán)行為承擔(dān)除停止侵權(quán)以外的賠償責(zé)任,除非原告的起訴已經(jīng)超過訴訟時效。
(摘自:《知識產(chǎn)權(quán)審判實務(wù)技能》,齊奇主編,人民法院出版社2013年10月出版)
5.專利權(quán)的無效
專利權(quán)的無效是指被授予的專利權(quán)因其不符合專利法的有關(guān)規(guī)定,而由有關(guān)單位或個人請求專利復(fù)審委員會通過行政審理程序宣告為無效。關(guān)于專利權(quán)無效的問題,各國主要有兩種立法例:一是不規(guī)定專門的專利無效程序,而是允許專利侵權(quán)訴訟中的被告提出專利無效作為抗辯,專利權(quán)是否無效由法院裁決。二是設(shè)置專門的專利無效程序,由法律規(guī)定的專門機構(gòu)受理、審查、決定。如日本由特許廳的一個特別部門受理,前聯(lián)邦德國由聯(lián)邦專利法院受理。我國采用的是第二種立法例。《專利法》第45條規(guī)定:“自國務(wù)院專利行政部門公告授予專利權(quán)之日起,任何單位或者個人認(rèn)為該專利權(quán)的授予不符合本法有關(guān)規(guī)定的,可以請求專利復(fù)審委員會宣告該專利權(quán)無效。”專利無效請求的受理機構(gòu)是專利復(fù)審委員會。設(shè)置專利無效宣告程序與行政撤銷程序一樣,都是為了糾正授予專利權(quán)工作中的錯誤,保證專利法的正確執(zhí)行和維護(hù)公眾的正當(dāng)權(quán)益。
(摘自:《專利法》,馮曉青、劉友華著,法律出版社2010年8月出版)
來源:法信
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